Форумы TKS.RU

Форумы TKS.RU (https://forum.tks.ru/index.php)
-   Правовые аспекты ВЭД (https://forum.tks.ru/forumdisplay.php?f=106)
-   -   ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ! Любое обсуждение - ЗАПРЕЩЕНО! (https://forum.tks.ru/showthread.php?t=179659)

megalight 06.03.2012 18:06

Законодательством государства - члена Таможенного союза может быть определен перечень товаров, в том числе сырья, материалов, технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, используемых в промышленной переработке.
Для целей Соглашения под промышленной переработкой понимается использование товаров в производстве для получения новых товаров, код которых в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза отличается от кода товаров, ввозимых для их промышленной переработки, на уровне любого из первых четырех знаков.
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставляются в отношении товаров, которые будут помещаться под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин не принимается, если в распоряжении таможенного органа имеется информация о том, что лица, претендующие на предоставление отсрочки или рассрочки, имеют задолженность по уплате таможенных пошлин, налогов, либо в отношении указанных лиц возбуждена процедура банкротства или возбуждено уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением таможенного законодательства, а также если плательщиком таможенному органу не представлены необходимые сведения и документы.
При получении таможенным органом такой информации до предоставления отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин решение о предоставлении отсрочки или рассрочки подлежит аннулированию, о чем лицо, подавшее заявление о получении отсрочки или рассрочки, уведомляется в письменной форме.
Отсрочка или рассрочка уплаты таможенных пошлин предоставляются на срок не более шести месяцев, а в отношении товаров, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 6 Соглашения, - на срок не более двух месяцев.
За отсрочку или рассрочку уплаты таможенных пошлин взимаются проценты, начисляемые в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза на суммы таможенной пошлины, срок уплаты которой был изменен, за период со дня, следующего за днем выпуска товаров, по день прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин.
Проценты должны быть уплачены не позднее дня, следующего за днем прекращения обязанности по уплате таможенных пошлин.
Уплата, взыскание и возврат процентов осуществляются в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Таможенного союза применительно к уплате, взысканию и возврату таможенных пошлин.
Основания и условия предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов установлены главой 15 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
При наличии оснований, установленных статьей 134 Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, или определяемые им иные таможенные органы по заявлению плательщика таможенных пошлин, налогов в письменной форме могут изменить срок уплаты налогов в виде предоставления отсрочки или рассрочки их уплаты.
Отсрочка или рассрочка уплаты налогов может предоставляться по одному или нескольким видам налогов, а также в отношении всей суммы, подлежащей уплате, либо ее части.
Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется при условии обеспечения уплаты суммы налогов в порядке, предусмотренном Таможенным кодексом Таможенного союза и Федеральным законом. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налогов или об отказе в ее предоставлении принимается в срок, не превышающий 15 дней со дня подачи заявления об этом. В предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налогов может быть отказано при наличии обстоятельств, исключающих предоставление такой отсрочки или рассрочки.
Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется на срок от одного до шести месяцев.
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налогов или об отказе в ее предоставлении в письменной форме доводится до лица, обратившегося с заявлением о ее предоставлении. В решении указывается срок, на который предоставляется отсрочка или рассрочка уплаты налогов, а в случае отказа в предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налогов - причины такого решения.
Отсрочка или рассрочка уплаты налогов предоставляется плательщику таможенных пошлин, налогов при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
1) причинения этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;
2) задержки этому лицу финансирования из федерального бюджета или оплаты выполненного этим лицом государственного заказа;
3) если товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, являются товарами, подвергающимися быстрой порче;
4) осуществления лицом поставок по международному договору Российской Федерации;
5) если товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, являются товарами, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень отдельных типов ввозимых иностранных воздушных судов и комплектующих к ним, в отношении которых может быть предоставлена отсрочка или рассрочка уплаты налогов.
Отсрочка или рассрочка уплаты налогов не предоставляется, если в отношении лица, претендующего на предоставление указанной отсрочки или рассрочки:
1) возбуждено уголовное дело, предварительное расследование по которому отнесено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных органов;
2) возбуждена процедура банкротства.
При наличии указанных обстоятельств решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты налогов не может быть вынесено, а вынесенное решение подлежит отмене, о чем лицо, подавшее заявление о получении отсрочки или рассрочки, уведомляется таможенным органом в письменной форме в течение трех рабочих дней.
За предоставление отсрочки или рассрочки уплаты таможенных пошлин, налогов уплачиваются проценты в размерах и порядке, которые установлены статьей 120 Федерального закона.

megalight 27.03.2012 19:37

НДС при приобретении услуг у иностранной организации.
Министерство финансов РФ письмо от 01.03.2012 № 03-07-08/56.
Вопрос: О возникновении обязанности налогового агента по НДС у российской организации при приобретении у иностранной организации услуг по разработке проектной документации на объект недвижимости, результаты которых в соответствии с условиями контракта передаются иностранной организацией по электронной почте в адрес своего представительства в Российской Федерации и в дальнейшем предоставляются российскому заказчику услуг в бумажном и электронном виде.
Ответ:
В связи с письмом по вопросу применения налога на добавленную стоимость в отношении оказываемых российской организации иностранной организацией услуг по разработке проектной документации на объект недвижимости, результаты которых в соответствии с условиями контракта передаются иностранной организацией по электронной почте в адрес своего представительства в Российской Федерации и в дальнейшем предоставляются российскому заказчику услуг в бумажном и электронном виде, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.
Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на добавленную стоимость установлен ст. 148 Кодекса.
Так, согласно пп. 4 п. 1 ст. 148 Кодекса местом реализации инжиниринговых услуг признается территория Российской Федерации, в случае если покупатель услуг осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. При этом к инжиниринговым услугам относятся инженерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных объектов, предпроектные и проектные услуги (подготовка технико-экономических обоснований, проектно-конструкторские разработки и другие подобные услуги).
Таким образом, в случае, если покупателем инжиниринговых услуг, в том числе услуг по разработке проектной документации, у иностранной организации является российская организация, данная организация признается налоговым агентом по налогу на добавленную стоимость, который должен исчислить и уплатить этот налог при перечислении денежных средств иностранной организации. При этом факт передачи по электронной почте иностранной организацией, зарегистрированной и осуществляющей деятельность на территории иностранного государства, результатов оказанных ею услуг в адрес своего представительства в Российской Федерации и в дальнейшем предоставления результатов таких услуг российскому заказчику в бумажном и электронном виде не влияет на порядок применения налога на добавленную стоимость.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Н. Комова


<О НДС в отношении работ по ремонту движимого имущества>
Министерство финансов РФ письмо от 02.03.2012 № 03-07-08/59


Вопрос: Об отсутствии оснований для налогообложения НДС в РФ операций по реализации работ по ремонту движимого имущества, находящегося на территории иностранного государства, выполняемых как российскими организациями - подрядчиками, так и иностранными организациями - субподрядчиками.
Ответ:
В связи с письмом по вопросам применения налога на добавленную стоимость в отношении работ по ремонту движимого имущества, находящегося на территории иностранного государства, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость признаются операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации.
Порядок определения места реализации работ (услуг) в целях применения налога на добавленную стоимость установлен нормами ст. 148 Кодекса.
Так, согласно пп. 2 п. 1.1 указанной ст. 148 Кодекса местом реализации работ (услуг), непосредственно связанных с движимым имуществом, не признается территория Российской Федерации в случае, если такое имущество находится за пределами территории Российской Федерации.
Таким образом, местом реализации работ по ремонту движимого имущества, находящегося на территории иностранного государства, выполняемых как российскими организациями - подрядчиками, так и иностранными организациями - субподрядчиками, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, такие работы налогом на добавленную стоимость на территории Российской Федерации не облагаются.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 № 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Н. Комова

megalight 28.03.2012 07:20

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 5 марта 2012 года N 03-07-03/35 Об отсутствии оснований для установления дополнительного порядка, предусматривающего предоставление налоговыми органами государств - членов Таможенного союза по запросам налогоплательщиков-продавцов заверенных дубликатов заявлений о ввозе товаров в целях подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС. Письмо Минфина РФ от 05.03.2012 г. N 03-07-03/35 "Об отсутствии оснований для установления дополнительного порядка, предусматривающего предоставление налоговыми органами государств - членов Таможенного союза по запросам налогоплательщиков-продавцов...

Вопрос: Об отсутствии оснований для установления дополнительного порядка, предусматривающего предоставление налоговыми органами государств - членов Таможенного союза по запросам налогоплательщиков-продавцов заверенных дубликатов заявлений о ввозе товаров в целях подтверждения правомерности применения нулевой ставки НДС.

Ответ:
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 5 марта 2012 г. N 03-07-03/35

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо с просьбой об установлении порядка, предусматривающего предоставление налоговыми органами государств - членов Таможенного союза по запросам налогоплательщиков-продавцов заверенных дубликатов заявлений о ввозе товаров, и сообщает.
Применение налога на добавленную стоимость в рамках Таможенного союза осуществляется на основании Соглашения о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг в Таможенном союзе от 25.01.2008 (далее - Соглашение) и Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в Таможенном союзе от 11.12.2009 (далее - Протокол).
Согласно положениям Соглашения при вывозе товаров с территории одного государства - члена Таможенного союза на территорию другого государства - члена Таможенного союза применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость при условии документального подтверждения факта экспорта. При этом налог на добавленную стоимость по таким товарам взимается на территории другого государства - члена Таможенного союза при их ввозе.
Нормами Протокола предусмотрено, что при вывозе товаров с территории одного государства - члена Таможенного союза на территорию другого государства - члена Таможенного союза налогоплательщиком государства - члена Таможенного союза, с территории которого вывозятся товары, применяется нулевая ставка налога на добавленную стоимость при представлении в налоговый орган документов, в том числе полученного от покупателя товаров заявления о ввозе товаров и уплате налога на добавленную стоимость, составленного по форме Приложения 1 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств - членов Таможенного союза об уплаченных суммах косвенных налогов от 11.12.2009, с отметкой налогового органа государства - члена Таможенного союза, на территорию которого ввезены товары, об уплате налога на добавленную стоимость или ином порядке исполнения налоговых обязательств.
В соответствии с п. 5 ст. 1 Протокола в случае непредставления в налоговый орган заявления налоговый орган вправе принять решение о подтверждении обоснованности применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость и налоговых вычетов в отношении операций по реализации товаров, вывезенных с территории одного государства - члена Таможенного союза на территорию другого государства - члена Таможенного союза, при наличии в налоговом органе одного государства - члена Таможенного союза подтверждения в электронном виде от налогового органа другого государства - члена Таможенного союза факта уплаты налога на добавленную стоимость в полном объеме (освобождения от уплаты налога).
Таким образом, действующими нормами Соглашения и Протокола налогоплательщикам предоставлено право на применение нулевой ставки налога на добавленную стоимость независимо от формы представления в налоговые органы экземпляров заявлений о ввозе товаров и уплате налога на добавленную стоимость. В связи с этим устанавливать дополнительный порядок, предусматривающий предоставление налоговыми органами государств - членов Таможенного союза по запросам налогоплательщиков-продавцов заверенных дубликатов заявлений о ввозе товаров, нет необходимости.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Н.А.Комова

megalight 28.03.2012 11:56

Письмо Министерства финансов Российской Федерации от 1 марта 2012 года N 03-07-08/54 О порядке указания страны происхождения товаров в счетах-фактурах при реализации товаров, страной происхождения которых является группа либо союз стран, а также при реализации товара, происходящего из Европейского Союза; о принятии к вычету сумм НДС в случае, если в счете-фактуре цифровой код страны происхождения товара, указанный в графе 10, не соответствует указанному в графе 10а наименованию страны происхождения товара. Письмо Минфина РФ от 01.03.2012 г. N 03-07-08/54 "О порядке указания страны происхождения товаров в счетах-фактурах при реализации товаров, страной происхождения которых является группа либо союз стран..."

Вопрос: О порядке указания страны происхождения товаров в счетах-фактурах при реализации товаров, страной происхождения которых является группа либо союз стран, а также при реализации товара, происходящего из Европейского Союза; о принятии к вычету сумм НДС в случае, если в счете-фактуре цифровой код страны происхождения товара, указанный в графе 10, не соответствует указанному в графе 10а наименованию страны происхождения товара.

Ответ:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 1 марта 2012 г. N 03-07-08/54

В связи с письмом по вопросам указания страны происхождения товаров в счетах-фактурах, составленных по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее.
Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденными указанным Постановлением (далее - Правила), установлено, что в графах 10 и 10а счета-фактуры, заполняемого в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, указываются цифровой код и соответствующее ему краткое наименование страны происхождения товаров в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
Следует отметить, что на основании положений законодательства Российской Федерации о таможенном деле использование информации о стране происхождения товаров связано с применением мер таможенного тарифного и нетарифного регулирования при таможенном декларировании товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации.
Пунктом 1 ст. 58 Таможенного кодекса Таможенного союза установлено, что страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей страны происхождения товаров.
Таким образом, при реализации товаров, страной происхождения которых является группа либо союз стран, цифровые коды и краткие наименования которых отсутствуют в Общероссийском классификаторе стран мира, в счете-фактуре в графе 10 цифровой код следует проставлять прочерк, а в графе 10а краткое наименование - наименование группы (союза) стран, указанное в декларации на товары или счете-фактуре поставщика, реализующего импортные товары на территории Российской Федерации.
Учитывая изложенное, при реализации товара, происходящего из Европейского Союза, указание в графе 10а счета-фактуры "Евросоюз" не является основанием для отказа в вычете по такому счету-фактуре.
Что касается счетов-фактур, в которых цифровой код страны происхождения товара, указанный в графе 10, не соответствует указанному в графе 10а наименованию страны происхождения товара, то согласно "п. 7" Правил в случае обнаружения в счетах-фактурах ошибок, не препятствующих налоговым органам идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, новые экземпляры счетов-фактур не составляются.
Таким образом, в случае если цифровой код страны происхождения товара, указанный в графе 10, не соответствует указанному в графе 10а наименованию страны происхождения товара, то такая ошибка в счете-фактуре не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога на добавленную стоимость.
Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.

Заместитель директора
Департамента налоговой
и таможенно-тарифной политики
Н.А.Комова

megalight 29.03.2012 14:35

Большое количество затребованных инспекцией документов является основанием, исключающим вину налогоплательщика в просрочке их подачи.


Статьей 126 НК РФ установлена ответственность за непредставление налогоплательщиком документов в инспекцию в установленный срок. Никаких исключений данная норма не предусматривает, поэтому возникает вопрос: можно ли привлечь налогоплательщика к ответственности за несвоевременное представление документов, если из-за их большого количества он не успел в срок подготовить копии.

ФАС Московского округа пришел к выводу, что большой объем документации исключает в таком случае вину налогоплательщика.

В ходе выездной проверки инспекция направила налогоплательщику требование - на 7 страницах - о представлении документов по 64 пунктам, разделенным на подпункты. Все документы были представлены (более 13 тысяч ксерокопированных листов):eek::eek::eek:, однако из-за большого объема затребованных материалов некоторые из них были поданы с нарушением срока на 4 - 6 дней. В связи с этим инспекция привлекла компанию к ответственности по ст. 126 НК РФ. Налогоплательщик оспорил данное решение в судебном порядке, ссылаясь на невозможность представления такого количества документов в течение предусмотренных законом 10 дней с момента получения требования налогового органа.

В ходе рассмотрения дела инспекция признала, что большое количество требуемых документов может быть смягчающим вину обстоятельством в силу ст. 112 НК РФ, однако суды всех трех инстанций пришли к выводу, что в данном случае нет оснований для привлечения налогоплательщика к ответственности. В первую очередь было учтено значительное количество затребованных материалов и указано, что при формировании их списка должностному лицу следует учитывать возможность исполнения налогоплательщиком требования в установленные законодательством сроки. Задержка была вызвана тем, что в отведенное время отобрать, откопировать и представить бумаги в таком количестве сотрудники налогоплательщика не могли. Кроме того, согласно ст. 126 НК РФ, взыскание штрафа возможно за нарушение сроков в отношении документов, предусмотренных налоговым законодательством. Однако данное понятие является оценочным, поскольку закон не определяет точно, какие документы следует считать необходимыми для налоговой проверки. В данном случае несвоевременно поданные материалы, по мнению суда, не содержат сведений, необходимых для налогообложения (акт сверки взаимных расчетов; документы, подтверждающие возникновение дебиторской задолженности; протоколы и решения собраний учредителей; инвентаризационные описи, авансовые отчеты и др.). В результате суды пришли к выводу, что изложенные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии вины налогоплательщика и о неправомерности привлечения его к ответственности.

Согласно п. 3 ст. 93 НК РФ (в редакции, действующей с 2007 г.) если проверяемое лицо не имеет возможности представить истребованные документы в течение 10 дней, то оно обязано письменно уведомить об этом инспекцию. Однако вопрос о том, направлял ли налогоплательщик соответствующее заявление о продлении срока подачи документов, судами не рассматривался.

Аналогичные выводы содержат Постановления ФАС Московского округа от 10.06.2008 N КА-А40/5019-08 и ФАС Поволжского округа от 29.06.2010 N А55-35014/2009 - в данных решениях также не рассматривался вопрос о необходимости направления уведомления в порядке ст. 93 НК РФ.

Следует иметь в виду, что суд обычно принимает во внимание факт направления (или отсутствия) такого уведомления. Чаще всего, если налогоплательщик обращался в инспекцию с просьбой о продлении срока представления документов, но получил отказ, суды приходят к выводу, что его вины в нарушении сроков нет (Постановления ФАС Московского округа от 02.02.2011 N КА-А40/17596-10, ФАС Северо-Западного округа от 07.05.2008 N А56-24979/2007 и др.) При этом то обстоятельство, что такое заявление не подавалось, может стать основанием для привлечения налогоплательщика к ответственности (Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 03.08.2009 N А82-13079/2008-20, ФАС Восточно-Сибирского округа от 17.04.2007 N А19-20355/06-15-Ф02-1625/07).

Документ:

Постановление ФАС Московского округа от 29.02.2012 N А40-54137/11-116-156

megalight 30.03.2012 07:13

Таможенный контроль после выпуска товаров.


Выступление Валерия Ивановича Селезнева, начальника Главного таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России , в рамках международной конференции "Таможня и ВЭД. Деятельность в рамках Единого Экономического пространства - первые итоги", состоявшейся 28 марта 2012 года в Москве. Тема выступления: "Вопросы таможенного контроля после выпуска товаров".


http://www.youtube.com/watch?feature...v=mshWrucOofM#!

Anda 31.03.2012 13:06

Вложений: 2
Попались в журнале "Экономика и жизнь" (январь 2012) статьи по корректировкам таможенной стоимости (немного аналики, обзора, судебной практики)...

cyberbars 01.04.2012 07:36

Справочник ТНВЭД ТС для iPhone / iPad
 
Справочник ТНВЭД ТС для iPhone / iPad

Anda 06.04.2012 16:36

Вложений: 1
Возврат излишне уплаченных таможенных платежей... Постановление Президиума ВАС №11873/11 от 07.02.2012
Зафиксировано, что можно требовать (в суде) от таможни возврата без отдельного (до суда и до подачи заявления на возврат) обжалования КТС, переклассификации и т.п.

«…суды не учли отсутствия у предпринимателя обязанности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, обжаловать требования таможни о корректировке классификационного кода, равно как и иных решений таможни, отдельно от требования о возврате излишне уплаченных таможенных платежей.
Следовательно, не исследовав обстоятельств дела относительно правомерности требований таможни о корректировке классификационного кода и не установив их связь с требованием о возврате излишне уплаченных таможенных платежей, суды не имели достаточных оснований для отказа предпринимателю в удовлетворении его заявления.»

Обратите внимание, что в Постановлении указано:
«Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.»

http://kad.arbitr.ru/Card?number=А07-14548/2010

megalight 14.04.2012 12:02

Цитата:

Сообщение от Anda (Сообщение 1460594)
Возврат излишне уплаченных таможенных платежей... Постановление Президиума ВАС №11873/11 от 07.02.2012
Зафиксировано, что можно требовать (в суде) от таможни возврата без отдельного (до суда и до подачи заявления на возврат) обжалования КТС, переклассификации и т.п.

«…суды не учли отсутствия у предпринимателя обязанности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, обжаловать требования таможни о корректировке классификационного кода, равно как и иных решений таможни, отдельно от требования о возврате излишне уплаченных таможенных платежей.
Следовательно, не исследовав обстоятельств дела относительно правомерности требований таможни о корректировке классификационного кода и не установив их связь с требованием о возврате излишне уплаченных таможенных платежей, суды не имели достаточных оснований для отказа предпринимателю в удовлетворении его заявления.»

Обратите внимание, что в Постановлении указано:
«Вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов по делам со схожими фактическими обстоятельствами, принятые на основании нормы права в истолковании, расходящемся с содержащимся в настоящем постановлении толкованием, могут быть пересмотрены на основании пункта 5 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если для этого нет других препятствий.»

http://kad.arbitr.ru/Card?number=А07-14548/2010


Письмо ФТС РФ 01-11/15247 от 30.03.12
О порядке начисления процентов.

В связи с обращениями таможенных органов по вопросу порядка начисления процентов в случае нарушения таможенным органом срока возврата таможенных пошлин, налогов ФТС России сообщает следующее.
В соответствии с "частью 6 статьи 147" Федерального закона от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) возврат сумм излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов производится по решению таможенного органа, который осуществляет администрирование данных денежных средств.
Общий срок рассмотрения заявления о возврате, принятия решения о возврате и возврата сумм излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов не может превышать один месяц со дня подачи заявления о возврате и представления всех необходимых документов. При нарушении указанного срока на сумму излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов, не возвращенную в установленный срок, начисляются проценты за каждый день нарушения срока возврата. При возврате излишне взысканных в соответствии с положениями "главы 18" Федерального закона таможенных пошлин, налогов проценты на сумму излишне взысканных таможенных пошлин, налогов начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в период нарушения срока возврата.
Возврат плательщикам сумм таможенных пошлин, налогов и начисленных в соответствии с положениями "части 6 статьи 147" Федерального закона процентов на сумму излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов производится в соответствии с положениями федерального "закона" о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, являющегося составной частью бюджетного законодательства Российской Федерации.
При этом решения о возврате указанных процентов принимаются таможенными органами, наделенными ФТС России, являющейся главным администратором доходов федерального бюджета, соответствующими бюджетными полномочиями администратора доходов федерального бюджета.
"Статьей 12" Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, что финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря, т.е. число дней в году равно 365 или 366 дням, если год високосный.
В связи с изложенным при расчете процентов за нарушение таможенным органом срока возврата излишне уплаченных или излишне взысканных таможенных пошлин, налогов учитывается фактическое количество дней в году - 365 или 366. В формуле расчета процентов применяется расчетная ставка, равная 1/365 или 1/366.

Первый заместитель руководителя
генерал-полковник таможенной службы
В.М.Малинин


Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot